Preskočiť na obsah

Redaktor:ScholastikosSVK/pieskovisko5

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Litera Florentina zobrazujúca D. 23,1,1 – 16 (Digesta Iustiniani, fragment De sponsalibus z dvadsiatej tretej knihy a prvého titulu, s prvými šestnástimi paragrafmi od právnikov Florentina, Ulpiána, Pomponia, Paula, Gaia, Juliána a Modestina); dnes Biblioteca Medicea Laurenziana, Florencia

Rímske právo je právny poriadok starovekého Ríma od jeho vzniku (približne v roku 753 pred Kr.) až do smrti cisára Justiniána I. v roku 565.[1]:27 Popri gréckej filozofii a kresťanstve tvorí rímske právo tretí staroveký základný kameň západnej kultúry.[2]:18

Rímske právo v podobe, v akej sa zachovalo v justiniánskej kodifikácii (neskôr nazvanej Corpus iuris civilis) významne ovplyvnilo veľké európske kodifikácie súkromného práva 19. a 20. storočia (Code Civil, ABGB, BGB a iné), ako aj právo Latinskej Ameriky, kánonické právo a čiastočne aj právo v Ázii. Zanechalo tiež isté stopy v anglosaskom práve.[3] Vytvára preto výborné predpoklady pre komparatívne štúdium súkromného práva.[2]:18

Rímskym právom sa zaoberá právna romanistika.

Periodizácia

[upraviť | upraviť zdroj]

V literatúre sa možno stretnúť s viacerými periodizáciami rímskeho práva a rímskej právnej vedy.[4]:30 – 34 Dnes asi najbežnejším členením (i keď s rôzne udávanými dátumami začiatku a konca jednotlivých období) je chronologické členenie na:[5][1]:36an

  1. archaické právo (polovica 8. storočia pred Kr. – 367 pred Kr.)
  2. predklasické právo (367 – 27 pred Kr.)
  3. klasické právo (27 pred Kr. – 228 po Kr.)
  4. poklasické právo (228 – 476)
  5. justiniánske právo (527 – 565[1])

Pozn. časové údaje sú uvedené primárne podľa hesla v Rimskoje pravo In: Boľšaja rossijskaja enciklopedija, v literatúre sa najmä staršie obdobia môžu o pár (desiatok) rokov líšiť.

Iným členením je členenie podľa jednotlivých fáz vývoja rímskeho štátu (kráľovstvo – republika – principát – dominát).[4]:30 – 34 Starším členením je napríklad členenie na „národné právo Rimanov“ (do približne 2. storočia pred Kr.) a na „právo svetovej ríše“.[1]:44

Stručný vývoj

[upraviť | upraviť zdroj]

Archaické právo

[upraviť | upraviť zdroj]
Bližšie informácie v hlavnom článku: Archaické rímske právo

Moderné znalosti najstaršieho rímskeho práva vychádzajú predovšetkým z historických záznamov rímskych a gréckych historikov, ktoré poskytujú správny o štátnom zriadení rímskeho štátu. V najstaršom období mali na čele Ríma stáť králi, ktorí vydávali kráľovské zákony (leges regiae). Významným reformátorom bol podľa legiend šiesty kráľ Servius Tullius († 534 pred Kr.). Z čias vlády posledného kráľa Tarquinia Superba malo byť zákonov toľko, že vznikla potreba ich zozbierať, na čo sa mal podujať akýsi Papirius dnes považovaný za najvyššieho kňaza (pontifexa maxima). Takzvané Ius civile Papirianum je však v dnešných časoch považované za neskorší republikánsky podvrh, hoci niektoré normy, ktoré obsahuje mohli pochádzať zo starorímskych čias. Napriek tomu, že z najstaršieho obdobia vývoja rímskeho práva (asi z roku 450 pred Kr.) pochádza azda najznámejší prameň rímskeho práva, Zákon dvanástich tabúľ, silný vplyv na právnu prax mali najmä zvyky predkov (mores maiorum), resp. právna obyčaj.[6]:1 – 4

neznámy autor, Rytie Zákona dvanástich tabúľ

Samotný Zákon dvanástich tabúľ predstavoval kodifikáciu staršieho obyčajového práva, najmä práva procesného, rodinného, dedičského a susedského. Vytvorenie zákona ustanoveným desaťčlenným kolégiom (decemviri legibus scribundis) malo chrániť plebejcov pred svojvôľou bohatej vládnucej triedy (patricijov) v právnych úkonoch a v súdnictve. Pôvodné znenie zákona sa nezachovalo, keďže drevené dosky mali zhorieť pri požiari v roku 387 pred Kr. Útržkovité zmienky o obsahu zákona známe z rôznych diel odhaľujú stručné a jasné znenie, ako aj značnú mieru abstrakcie. V nasledujúcom období preto vznikla potreba zákon vykladať, čo bola oblasť v ktorej mali až do 3. storočia pred Kr. silné postavenie najmä kňazi, v dôsledku čoho sa hovorieva aj o pontifikálnej jurisprudencii. Väčšina zákonov z tejto doby je známa len z nepriamych zmienok.[2]:18an [6]:1an

Staré rímske právo bolo založené na personálnom princípe: zaväzovalo iba rímskych občanov („Kviritov“). Preto sa nazývalo ius civile (civilné právo) alebo aj ius Quiritium:it (právo Kviritov). Starorímska spoločnosť bola silne agrárna, patriarchálna a založená na rodovej príslušnosti. Agrárny charakter hospodárstva sa prejavoval napríklad vo výmennom obchode z ruky do ruky, ktorý prebiehal prostredníctvom mancipácie (odvážením medi na váhach a vyrieknutím formulky pred svedkami). Mancipácia mala význam aj pri emancipácii potomka z otcovskej moci (patria potestas) či uzatváraní manželstva (sub manus). Postavenie slobodného muža ako otca rodiny (pater familias) sa prejavovalo v jeho moci nad členmi rodiny (otcovská a manželská moc, právna subjektivita). V archaickom období ešte v Ríme nebolo naplno rozvinuté otroctvo a otrok sa nepovažoval za vec.[2]:18, 30[6]:1an

Predklasické právo

[upraviť | upraviť zdroj]
Bližšie informácie v hlavnom článku: Predklasické rímske právo
Lex Municipii Tarentini, kópia originálu bronzovej tabule z rokov 89 až 62 pred Kr., dnes: Museo archeologico di Napoli, Neapol, Taliansko

V 3. storočí pred Kr. prešla rímska spoločnosť a rímske právo veľkým prerodom, ktorý bol čiastočne spojený s púnskymi vojnami (264 – 146 pred Kr.). Rímske územie sa zásadne rozšírilo, v dôsledku čoho bolo potrebné vytvoriť rámce pre obchod s cudzincami a priznať obmedzené práva novým, prinajmenšom lojálnym, obyvateľom. Posilnil sa obchod s otrokmi, čo vytvorilo predpoklad pre rozvoj nových inštitútov spojených s otroctvom. Staré princípy kviritského ius civile prestali postačovať a rozvoj práva začal byť doménou ius gentium a rímskych magistrátov, ktorí v rámci svojej jurisdikcie vydávali vyhlášky (edikty). Osobitný význam malo právo tvorené prétorom: Pap. D. 1,1,7,1: „Prétorské právo je to, ktoré prétori zaviedli na podporu alebo doplnenie alebo úpravu občianskeho práva“. Ďalší vývoj práva prebiehal samozrejme aj prostredníctvom zákonov a plebiscitov. Zákony však väčšinou upravovali iba úzke individuálne otázky politického záujmu, akými boli ochrana dlžníkov a ručiteľov či boj proti luxusu (sumptuárne zákony ako Lex Oppia). Neskôr zákony a plebiscity vytlačili senátne rozhodnutia.[2]:20an

Cesare Maccari, Cicero odsudzuje Catilinu, freska, 1889, dnes: Palazzo Madama, Rím, Taliansko

Z hľadiska interpretácie práva bol významnou zmenou vznik stavu sekulárnych právnikov začiatkom 3. storočia pred Kr. Pôvodne poznali procesné a zmluvné formule iba kňazi a vďaka ich autorite boli schopní praktizovať akoby tajnú právnu vedu. Noví právnici (iuris periti) boli prevažne bohatí ľudia s vysokou reputáciou, často zo senátorskej triedy, ktorí poskytovali názory (responsa) súkromným osobám, magistrátu a sudcom a radili im v ich consilia (výboroch odborníkov). V dôsledku toho mali významný vplyv na právny vývoj prétorského práva a na rozhodovanie sudcov. Zastupovanie na súde zvyčajne prenechávali rečníkom (akým bol napríklad aj Cicero; 106 – 43 pred Kr.), od ktorých sa iuris periti metodologicky i odborne odlišovali. K práci právnikov patrilo aj formulovanie zmlúv či závetov. Výrazne tým prispeli k rozvoju nových zmluvných typov a procesných vzorcov a tvorbe právnickej terminológie.[2]:20an

Klasické právo

[upraviť | upraviť zdroj]
Bližšie informácie v hlavnom článku: Klasické rímske právo
Gaius, moderná socha klasického rímskeho právnika, fasáda španielskeho najvyššieho súdu, Madrid, Španielsko.

Klasické obdobie rímskeho práva je charakteristické rozkvetom rímskej právnej vedy, ku ktorému prispelo prenikanie gréckej filozofie do Ríma i politické zmeny v období principátu: moc cisára otvorila nový priestor pre normotvorbu (postupne prevážili senatus consulta) i vývoj cisárskou mocou potvrdenej právnej argumentácie (ius respondendi). V období klasického práva tvorili desiatky rímskych právnikov, ako napríklad Labeo (cca. 50 pred Kr. – cca. 10 po Kr.), Sabinus (fl. 1. stor.), Proculus (fl. 1. stor.), Celsus (fl. 1. stor.), Gaius (fl. 130 – 180), Papinián (142 – 212), Paulus (fl. 2/3. stor.), Modestinus (fl. 2/3. stor.), Julián (asi 100 – pred 169), Ulpián († 223 alebo 228) a ďalší.[5] Od čias vlády cisára Augusta (vládol 27 pred Kr. – 14 po Kr.) udeľovali cisári vynikajúcim právnikom právomoc vydávať dobrozdania pod cisárskou autoritou (ex auctoritate principis). Od čias cisára Hadriána (vládol 117 – 138) mali súhlasné správy právnikov s ius respondendi navyše rovnaký účinok ako zákon. Klasickí právnici vo svojich dobrozdaniach rozvíjali rímske právo kazuisticky od prípadu k prípadu na základe predstáv spravodlivosti (aequitas).[2]:23

Emilio Gallori, Herennius Modestinus, socha, okolo 1888?, Palazzo di Giustizia, Rím, Taliansko

Napriek rôznym kontroverzným otázkam, ktoré medzi nimi právnikmi vznikli (ius controversum), dosiahli právnici veľkú mieru súladu. Hlavné názorové rozdiely predstavovali dve právnické školy – sabiniánov a prokuliánov.[5] Sabiniáni zvyknú bývať označovaní za tradičnejších a prokuliáni za progresívnejších predstaviteľov právnej vedy. Neskoršie právo sa raz priklonilo k mienke sabiniánov, inokedy k prokuliánom, niekedy zvíťazila stredná mienka. Mnohé spory medzi školami sú známe iba z Gaiových inštitúcií či poklasických výťahov klasických diel, nakoľko justiniánski kompilátori v Digestach staršie kontroverzie buď vyriešili alebo odstránili.

Mnohí klasickí právnici pôsobili ako magistráti či správcovia provincií, alebo ako cisárski poradcovia či úradníci na najvyšších miestach v cisárskej správe. Klasickí rímski právnici napísali veľké množstvo právnickej literatúry. V prácach kompilovali svoje dobrozdania, predstavovali učebnú látku či princípy rímskeho práva, no písali aj monografie orientované na vybrané témy a komentáre k civilnému právu a prétorskému ediktu.[2]:23 V roku 212 prijal cisár Caracalla (vládol 211 – 217) Constitutio Antoniniana, ktorou udelil rímske občianstvo väčšine obyvateľov Rímskej ríše, čím sa odstránili personálne obmedzenia starého ius civile[2]:23 a zároveň sa otvoril ďalší priestor pre prelínanie sa rímskeho a miestneho (napr. gréckeho či egyptského) práva.

Poklasické právo

[upraviť | upraviť zdroj]
Bližšie informácie v článkoch: Poklasické rímske právo a Vulgárne právo
Dioklecián, busta, koniec 3. storočia, dnes: Arkeoloji Müzeleri, Istanbul, Turecko, Inv. No. 4864 T.

Azda s výnimkou vlády cisára Diokleciána (vládol 284 – 305), z ktorej sa do dnešných čias zachovalo veľké množstvo konštitúcií, predstavovalo postklasické obdobie rímskeho práva úpadok.[5]

Vytrácal sa vycibrený právny spôsob klasického právnického myslenia a vyjadrovacie techniky. Celkovo upadalo či dokonca zanikalo klasické právnické vzdelávanie, hoci vo východných častiach Rímskej ríše naďalej pôsobili viaceré právnické školy (škola v Beryte, Konštantínopole a pod.). Advokáti v cisárskej kancelárii zostali spravidla v anonymite, významnejšou výnimkou je iba právnik Hermogenián (fl. 3./4. stor.), hoci jeho dielo je skôr kompilatívne alebo menej kreatívne. Rovnako anonymní sú aj poklasickí redaktori klasických právnických spisov, ktorí pod menami klasických právnikov písali výťahy z ich diel, ako napríklad Sententiae Pauli:it, Tituli ex corpore Ulpiani či Collatio legum Romanarum et Mosaicarum.

Cisárske konštitúcie písali v poklasickom období často neprávnici, ktorí do nich vkladali nevedecké (neprávnické) myšlienky. Prevládli laické názory, pretože výdobytky klasickej rímsko-právnej vedy sa bez zachovaného kontinuálneho vzdelávania a tradovania pôvodného významu viet už nedali jednoducho pochopiť. Toto tzv. vulgárne právo:de kleslo na nižší stupeň právnej kultúry, ale občas dokázalo dosiahnuť vecný pokrok. Vulgárnejší je i latinský jazyk diel. Poklasické právo výrazne ovplyvnilo ďalší právny vývoj v západnej Európe prostredníctvom kodifikácií pre románske obyvateľstvo vo Vizigótskej ríši a v Burgundsku na konci 5., respektíve začiatku 6. storočia.[2]:24 Tematicky vidno zánik niektorých klasických inštitútov (mancipácia) a naopak nové impulzy, ktoré prinášalo napríklad kresťanstvo, ktoré bolo postupne zrovnoprávnené s ostatnými náboženstvami, až sa nakoniec za vlády Teodózia I. (vládol 379 – 395) stalo rímskym štátnym náboženstvom.

Justiniánske právo

[upraviť | upraviť zdroj]
Bližšie informácie v hlavnom článku: Corpus iuris civilis
Justinián I., byzantská mozaika, pred 547, Bazilika San Vitale, Ravenna, Taliansko

Už poklasické právo bolo charakteristické kompilatívnosťou: vznikli viaceré zbierky cisárskych konštitúcií (Codex Theodosianus, Hermogenianus, Gregorianus). V tejto snahe pokračoval aj cisár Justinián I. (vládol 527 – 565), ktorý prikázal právnikom svojej doby, aby zo starých diel vytvorili jednotlivé časti právnickej zbierky (kompilácie), ktorá neskôr dostala názov Corpus iuris civilis. Justiniánsky Kódex (Codex Iustinianus) v sebe poňal značné množstvo cisárskych konštitúcií z predchádzajúceho obdobia a obdobia vlády cisára Justiniána. Justiniánske Inštitúcie predstavovali učebnicu základov rímskeho práva a Digesta Iustiniani obsahovali zozbierané výňatky z diel rímskych právnikov od predklasického obdobia po poklasické s uvedením autora a diela odkiaľ výňatok pochádza, pravda miestami v pozmenenej (interpolovanej) podobe. Významný vplyv na kodifikáciu mal najmä právnik Tribonián (pred 500 – okolo 545), ktorý ešte pochádzal z pohanského prostredia.[2]:25

Azda najvýznamnejšou časťou Corpus iuris civilis sú Digesta Iustiniani. Obsahovo je kompilácia Digest založená na dvoch princípoch: nadväznosti na prevažne klasické právo a jeho aktualizácii vtedajšej právnej situácii. Justiniánov klasicistický postoj možno okrem zachovania latinského jazyka (na gréckom Východe) vidieť aj v tom, že v prehľadoch sú mená autorov a ich diela uvedené v takzvanej inscriptio, čo vyjadruje, že intelektuálnym autorom tejto časti nie je cisár, ale právnici. Na druhú stranu bol obsah Digest často prispôsobený prostredníctvom interpolácií: zastarané právne inštitúty boli nahradené novšími, mancipáciu napríklad nahradila tradícia. Niektoré inštitúty boli vypustené bez náhrady, ako napríklad poručníctvo nad ženami (tutela mulierum). Ďalšie odchýlky od pôvodného textu mohli vzniknúť aj v dôsledku zmien v dôsledku častého kopírovania právnych spisov.[2]:25

Byzantské právo

[upraviť | upraviť zdroj]
Bližšie informácie v hlavnom článku: Byzantské právo

Vývoj práva v Byzantskej ríši nepatrí medzi frekventované témy právnej romanistiky, hoci právne a právnické spisy z neskoršieho obdobia poskytujú na rímske právo doplnkový pohľad. Ešte v 6. storočí vznikla Theofilofa Parafráza (grécky preklad) Justiniánskych Inštitúcií a následne vznikalo množstvo právnych komentárov či výťahov. Rímske pramene, vrátane justiniánskej kodifikácie sa však začali postupne z praxe vytrácať, takže nakoniec byzantské spisy často čerpali zo sekundárnych zdrojov. V rovine zákonodarnej nastal po Justiniánovej smrti v byzantskom právnom prostredí relatívny pokoj, rozvíjalo sa najmä kánonické právo (nomokánony) a verejné právo (napr. Ekologa). Nový impulz vzišiel v 10. storočí, osobitne v súvislosti s vydaním Basilika, ku ktorým začali čoskoro vznikať scholia. Basilika sa vďaka svojim schóliam stali tak objemnými, že sa byzantskí právnici pristúpili k vytvoreniu súhrnov, ktoré sa užívali až do pádu Byzantskej ríše v roku 1453. Byzantské právo sa neskôr stalo jedným z východísk gréckeho občianskeho práva. Grécki utečenci zároveň byzantské právo priniesli si so sebou do Talianska, kde sa zachovalo mnoho rukopisov skúmaných humanistami.[7]

Lex Ursonensis, bronzová tabuľa č. 1, dnes: Museo Arqueológico Nacional, Madrid, Španielsko
Diokleciánov Edikt o cenách z roku 301, jeden zo štyroch zostávajúcich fragmentov použitých pri výstavbe Kostola svätého Jána Zlatoústeho, Geraki, Grécko

Formálnymi prameňmi rímskeho práva (prameňmi, ktoré vytvárali aplikovateľné právne normy) boli zvyky predkov a právna obyčaj (mores maiorum a consuetudo), zákony (leges) a plebiscity (plebiscita), senátne uznesenia (senatus consulta), nariadenia úradníkov (edicta), právna veda (iurisprudentia) a cisárske konštitúcie (constitutiones)[8]:32, v rámci ktorých sa rozoznávali edikty, mandáty, dekréty a reskripty, respektíve cisárske zákony (orationes, edicta a sanctiones).[4]:42

V priebehu vývoja rímskeho práva sa menil význam jednotlivých prameňov: v čase cisárstva napríklad postupne klesal význam zákonov a plebiscitov a vzrastal význam konštitúcií a rozvíjajúcej sa právnej vedy. V časoch vlády cisára Justiniána I. (vládol 527 – 565) bol naopak význam dobovej právnej vedy výrazne okresaný, keďže cisár zakázal komentovanie jeho rímsko-právnej kodifikácie.

Jednotlivé formálne pramene rímskeho práva zároveň spolu na seba pôsobili, keďže napríklad cisárske konštitúcie spomínajú názory právnej vedy (teda právnikov) a naopak právnici komentovali zákony, senátne rozhodnutia, edikty úradníkov a cisárske konštitúcie. Táto skutočnosť zohráva dôležitú úlohu pri štúdiu rímskeho práva, keďže väčšina zákonov, plebiscít či senátnych rozhodnutí sa do dnešných čias nezachovala a o ich obsahu sa právni romanisti často dozvedajú len z právnických diel, ako sa zachovali v poklasických spracovaniach či v justiniánskej kodifikácii (a zároveň prevažne kompilácii) Corpus iuris civilis. Dôležitým prameňom poznania práva (ako sa právo uplatňovalo a aké právo existovalo) sú aj neprávnické spisy, napríklad od rečníka Cicera, spisovateľov Aula Gellia (125 – 180) či Suetonia (okolo 70 – po 130), dramatika Plauta (254 – 184 pred Kr.), či historikov Tita Livia (59 pred Kr. – 17 po Kr.), Publia Cornelia Tacita (asi 55 – asi 117) a ďalších.[1]:79an[4]:37an

Rukopis poklasických Sententiae Syriacae, asi 472 až 529, Codex Vat. Syr. 560

Medzi významné pramene rímskeho práva, ktoré sa dodnes zachovali sú časti justiniánskej kodifikácie: Justiniánske Inštitúcie (533), Justiniánsky kódex (529/534), Justiniánske Digesta (533) a Novely cisára Justiniána I. Z predjustiniánskeho obdobia patrí medzi najzachovanejšie pramene učebnica klasického rímskeho práva nazývaná Gaiove Inštitúcie, poklasická zbierka cisárskych konštitúcií Codex Theodosianus (438) či zlomky z poklasických zbierok Codex Hermogenianus (po 294) a Codex Gregorianus (po 290). Zachovalo sa tiež viacero ďalších prameňov z poklasického obdobia, ktoré predstavujú rôzne výťahy z pôvodných diel rímskych právnikov, ako napríklad Epitome Gai, Tituli ex corpore Ulpiani, Fragmenta Vaticana, Pauli sententiae, Scholia Sinaitica[4]:44an, prípadne porovnanie rímskeho a starozákonného práva nazývané Collatio legum Romanarum et Mosaicarum (po 390). Rímske právo možno poznávať tiež skrze barbarské zákonníky preberajúce rímsko-právnu úpravu: Edictum Theodorici, Lex Romana Visigothorum či Lex Romana Burgundiorum.[4]:49an Pri štúdiu justiniánskeho práva a byzantského práva, ktoré bolo priamym pokračovateľom rímskeho práva je užitočným prameňom zbierka Basilika z 9. storočia a schólie k nej.[9]

Rímske vnímanie práva

[upraviť | upraviť zdroj]

Podľa známej definície právnika Celsa (D. 1,1,1pr) je právo umenie dobrého a správneho. Podobne Paulus (D. 1,1,11) chápe právo ako čokoľvek, čo je správne a dobré. Ius je čiastočne diktované prirodzenosťou (ius naturale) a je v súlade s spravodlivosťou, napríklad myšlienkou priznať každému jeho práva a nikomu neškodiť (Ulp. D. 1,1,10pr). Chápanie práva Rimanmi teda nie je čisto pozitivistické, ale je zároveň hodnotové, pričom výraz aequum (aequitas) vyjadruje rovnováhu a myšlienku rovnocenného zaobchádzania v podobných prípadoch.[2]:28an

Aequitas na reverze mince antoninián vyrazenej za vlády Claudia II. Bohyňa drží svoje symboly: váhy a roh hojnosti.

Rímski právnici nevnímali subjektívne práva spôsobom, akým ho reflektuje moderná právna veda založená na pandektistickom bádaní 19. storočia. V modernom vnímaní subjektívneho práva (zjednodušene opísané), vyplýva fyzickým a právnickým osobám subjektívne oprávnenie zo všeobecnej normy (zákona) a na základe tohto oprávnenia má osoba (pokiaľ ho neruší iná právna skutočnosť) žalobný nárok. Doktrína potom síce rozpoznáva viacero druhov žalôb (prípadne návrhov na začatie konania), avšak navonok ide vždy o jednotný inštitút žaloby. Rímski právnici sa (prinajmenšom do cisárskeho obdobia) pri riešení prípadu naopak nepýtali, či určitá osoba má (subjektívne) právo, ale či jej svedčí niektorá z taxatívne vymedzených žalôb, predpokladaných v zákone alebo neskôr v prétorskom edikte. Súkromné ​​záujmy, ktoré neboli chránené žalobou (alebo iným právnym prostriedkom), boli právne irelevantné. Inak povedané, hmotné a procesné právo tvorili väčšiu jednotu než dnes, čo malo veľký význam v konaní, napríklad v rámci uplatnenia námietok.[2]:31

Právne oblasti a ich obsah

[upraviť | upraviť zdroj]
Ulpián, socha, Palais de justice, Brusel, Belgicko

Rímski právnici predstavili vo svojich dielach viacero možných členení práva, hoci tieto nie sú podobné členeniam modernej právnej vedy. Ťažko preto hovoriť o štruktúre rímskeho práva, ako ju myslí moderná právna teória.[8]:23 – 24

Právnik Ulpián pôsobiaci začiatkom 3. storočia členil (Ulp. D. 1,1,10,2) právo na právo božské (ius divinum) a právo ľudské (ius humanum).[8]:23 – 24 Toto členenie malo význam najmä v najstaršom období rímskeho práva, keď kňazi (pontifikovia) určovali, čo je dovolené (fas) a čo zakázané (nefas). Do oblasti náboženských pomerov patrili napríklad normy upravujúce činnosť kňazov (ius pontificum), augurov (ius augurale) či normy týkajúce sa obetí bohom (ius sacrum).[1]:47

Praktickejšie bolo Ulpiánovo členenie (D. 1,1,1,2) na právo verejné (ius publicum) a právo súkromné (ius privatum). Do dnešných čias v práve vo všeobecnosti platí základná zásada, že súkromné právo upravuje vzťahy medzi osobami pred právom rovného postavenia, v ktorých sa hľadí na záujem jednotlivcov a verejné právo vzťahy do ktorých vstupuje štátny záujem a verejné blaho.[1]:48 – 49 Právo súkromné ďalej Ulpián člení na právo prirodzené (ius naturale), právo civilné (ius civile) a právo medzi národmi (ius gentium, niekedy aj cudzinecké právo[1]:64). Prirodzené právo je vnímané prevažne ako filozofická kategória, nakoľko predpokladá existenciu práva ako prirodzeného poriadku veci (spravidla vyplývajúceho z usporiadania sveta božstvom). V rímskom práve ovplyvňovalo napríklad inštitút otroctva, rodiny či sebaobrany.[1]:70 – 1 V protiklade civilnému právu (staré kviritské formálne právo) stálo (Pap. D. 1,1,7,pr – 1) právo prétorské (ius preatorium), resp. v širšom zmysle právo úradnícke (ius honorarum).[8] Práve do tejto kategórie spadalo aj ius gentium, ktoré sa vyvinulo z moci (impéria) cudzineckého prétora. Ten riešil spory medzi rímskymi občanmi a cudzincami (peregrinmi). Nebolo medzinárodným (verejným) právom, ale súborom noriem, ktoré upravovali vzťahy medzi týmito osobami, prevažne obchodníkmi. Veľmi skoro však ius gentium začalo prekonávať striktné a formálne civilné právo, v dôsledku čoho bolo uplatňované aj medzi Rimanmi.[1]:65

Napriek tomu, že rímski právnici nevytvorili striktné členenie práva na abstraktné právne oblasti, ako ich rozlišuje moderná právna veda, na rímske súkromné právo sa zjednodušene bežne nazerá aj neskoršími pandektistickými kategóriami. Rozlišuje sa v ňom preto napríklad osobné, rodinné, vecné, záväzkové či dedičské právo. Tento prístup je prínosný osobitne pri pedagogickom prístupe k rímskemu právu.[8]:28 – 30

Verejné právo

[upraviť | upraviť zdroj]

Patrili doň ústavné právo, správne právo, trestné právo a niekedy sa doň radia aj rímsky civilný proces a súkromné vzťahy jednotlivcov so štátom.[1]:51

Súkromné právo

[upraviť | upraviť zdroj]

Nasledujúce kapitoly opisujú veľmi zjednodušene základné aspekty jednotlivých oblastí rímskeho súkromného práva.

Osobné a rodinné právo

[upraviť | upraviť zdroj]
Bližšie informácie v článkoch: Rímske osobné právo a Rímske manželské právo
Pohrebný reliéf na oslavu manželstva medzi Aureliom Hermiom a Aureliou Philematiou, ktorí boli spoluotroci v jednej domácnosti a boli oslobodení (conliberti), Via Nomentana, Rím, asi 80 pred Kr., dnes: British Museum, Londýn, Spojené kráľovstvo

Právne postavenie osoby vychádzalo v rímskom práve z troch statusov: stavu slobody (status libertatis), príslušnosti k rímskej obci (status civitatis) a postavenia v rodine (status familiae). Osoby sa členili na slobodné (kam patrili aj prepustenci) a neslobodné (otroci).[8]:95 Subjektom práv a povinností podľa civilného práva (ius civile) bol primárne rímsky občan. Pôvodne iba rímsky ob��an mal tzv. conubium (spôsobilosť vstúpiť do rímskeho manželstva), commercium (spôsobilosť k majetkovo relevantnému konaniu podľa rímskeho práva), právo hlasovať a zastávať čestné úrady (ius honorium). Rímske občianstvo bolo možné nadobudnúť okrem narodenia rôznymi spôsobmi, z hľadiska súkromnoprávneho najmä prepustením z otroctva (manumissio podľa ius civile). Stratiť občianstvo bolo možné upadnutím do otroctva, odchodom do exilu, spáchaním vlastizrady, zapísaním sa do zakladanej latinskej obce, vyhnanstvom a pod.[4]:83 – 85

Mozaiková podlaha s otrokmi, Dukka, 3. storočie

Postavenie osoby v rodine záviselo od jeho vzťahu k trom typom moci: moci otcovskej, manželskej a moci nad inými osobami (otrokmi, tretími osobami pod mocou otca rodiny). Plnohodnotné postavenie mala len osoba sui iuris (svojho práva), ktorou bol primárne dospelý muž, otec rodiny (pater familias) nepodriadený žiadnej inej moci. V jeho podriadení boli rôzne osoby, medzi nimi najmä syn pod otcovskou mocou (filius familias), manželka (v prípade ak bola podriadená moci manžela, tzv. uxor in manu) či iný občan podriadený moci pater familias. Spolu so synom podliehali otcovskej moci aj jeho manželka a potomkovia. Tieto osoby mali v majetkovoprávnej rovine postavenie podobné postaveniu otroka (ktorý však nebol subjektom práv, ale predmetom), najmä nemohli nadobúdať majetky pre seba, ale len pre osobu, ktorej boli podriadení. Istou výnimkou bolo pekúlium (peculium), ktoré bolo spočiatku charakteristické pre vojenské prostredie, kde ho tvoril majetok syna nadobudnutý počas bojov za Rím.[4]:90 – 98 V praxi mohli však tieto osoby samostatne hospodáriť a viesť napríklad svoje podniky.

Rímsky občan mohol mať svoju subjektivitu (osobnosť) obmedzenú (zníženú), v prípade, ak nastalo právne zníženie osobnosti (viacero druhov tzv. capitis deminutio). Príkladom dočasnej kapitisdeminucie bolo napríklad zajatie vojaka nepriateľmi a odvlečenie mimo hranice Ríma, príkladom relatívne trvalej kapitisdeminucie napríklad odsúdenie v niektorých trestných konaniach. Stavovské rozdiely medzi patricijmi a plebejcami zohrávali úlohu iba v najstaršom období rímskeho práva. V novšom období však zostávali zachované či vznikali nové obmedzenia: senátori sa nesmeli sobášiť s prepustenkyňami, niektoré obmedzenia mali tzv. vznešené osoby (personae illustratae) ako úradníci či duchovní. Privilegovanými subjektami boli vojaci.[4]:90 – 98

Významný vplyv na postavenie osoby (najmä sui iuris) mali vek, v obmedzenejšej miere aj zdravotný stav.[4]:100 – 101 Z hľadiska osobného práva existovali významné vzťahy medzi prepustencami (bývalí otroci) a ich páni. Prepustenci dlhovali svojim bývalým pánom obsequium – úctu a rešpekt[7] a naopak bývalí páni spravidla držali nad prepustencami ochrannú ruku a niekedy ich aj vyživovali. Ženy boli najmä v staršom období v slabšom postavení ako muži. Nemohli byť poručníčkami, procesnými zástupcami či slávnostnými svedkyňami, a ani držať otcovskú ani manželskú moc. Naopak až do neskorých čias podliehali aj samostatné ženy (sui iuris) poručníctvu nad ženami (tzv. tutela mulierum).[4]:99

Rímske právo rozpoznávalo dva druhy právnických osôb: korporácie – združenia osôb (universitas personarum) a nadácie – združenia majetku (universitas bonorum). Verejnoprávnymi korporáciami bol štát (resp. štátna pokladnica), obce (municipia) a neskôr cisársky fiscus. Súkromnoprávnymi boli spolky (collegia) a medzi nimi aj kultové spoločenstvá (sodalitates). Mladšou formou právnických osôb boli nadácie pre dobročinné účely (piae causae).[4]:103 – 104

Corpus iuris civilis: Digesta Iustiniani, Infortiatum de Tortis. s Glossa ordinaria od Accursia, Battista Torri, 1502, dnes Biblioteca comunale di Trento, Trento, Taliansko

Vecné práva a držba

[upraviť | upraviť zdroj]
Bližšie informácie v hlavnom článku: Rímske vecné právo

Rímski právnici nepracovali s pojmom vecné práva, avšak poznali vecne (proti komukoľvek – erga omnes) pôsobiace vecné žaloby, ktorými sa žalobcovia mohli domáhať svojich absolútnych práv k veciam, teda najmä vlastníckeho práva (dominium, proprietas) alebo obmedzeného vecného práva k cudzej veci (napríklad záložného práva či služobnosti).

Právo rozpoznávalo viacero druhov vecí veci, medzi nimi najmä veci, ktoré mohli byť predmetom obchodného styku a vlastníctva a veci vylúčené z obchodného styku a vlastníctva (res extra commercium), ktorými boli veci božského práva (res divini iuris), veci verejné (res publicae), veci spoločné (res communes omnium) a (na rozdiel od otrokov) slobodný človek (liber homo). V raných štádiách vývoja rímskeho práva bolo dôležité rozlišovanie na mancipačné veci (res mancipi) a nemancipačné veci (res nec mancipi). Mancipačné veci (najdôležitejšie statky starorímskej rodiny: otroci, italské pozemky a štvornohé zvieratá mohli byť scudzované (vlastnícke právo k nim prevádzané) iba prostredníctvom formálneho úkonu (mancipácie), ktorá zabezpečovala verejnosť prevodu vlastníckeho práva.[8]:159an

Inštitútom prevzatým z oblasti obchodu s cudzincami (ius gentium) bola tradícia (traditio ex iusta causa), pri ktorej pre prevod vlastníckeho práva postačovalo jednoduché odovzdanie predmetu alebo jeho náhrada (napríklad symbolické odovzdanie kľúčov či vstup na pozemok; pozri traditio longa manu, traditio brevi manu, contitutum possessorium). Základným princípom pri prevode práv bola zásada nemo plus iuris (Ulp. D. 50,17,54), v zmysle ktorej mohla osoba previesť iba toľko práv, koľko sama mala. Rímske právo tak neuznávalo dobromyseľné nadobudnutie vlastníckeho práva od nevlastníka. Tento nedostatok pomáhal prekonať inštitút vydržania (usucapio).[8]:159an

Z hľadiska originárneho (pôvodného) nadobudnutia vlastníckeho práva rozlišovalo okrem vydržania rímske právo aj: okupáciu (ocupatio), spojenie veci (accessio), splynutie veci (confusio), zmiešanie veci (commixtio), spracovanie (specificatio) a nadobudnutie plodov (fructus).[8]:190 Základnou zásadou rímskeho pozemkového práva bola zásada superficies solo cedit, podľa ktorej čokoľvek postavené alebo zasadené (alebo inak spojené) s povrchom pozemku sa stávalo súčasťou pozemku a vlastníctvom vlastníka pozemku.[8]:197 Táto zásada platí v podstate v celej Európe s výnimkou Slovenska, kde bola zrušená v čase socialistickej kolektivizácie. Podobná zásada platí aj pre pripojenie časti k veci (accessio cedit rei principali).

Klasické rímske právo poznalo viac druhov vlastníckeho práva: právo podľa civilného práva (kviritské vlastníctvo) a vlastníctvo podľa prétorského práva (bonitárne vlastníctvo – tento pojem je stredoveký). Bonitárne vlastníctvo typicky vznikalo ako následok nedodržania formalizmu civilného práva, teda napríklad v prípade ak bola mancipačná vec odovzdaná jednoduchým odovzdaním a nie mancipáciou. Po rozvinutí prétorského práva bolo pre osobu výhodnejšie byť bonitárnym vlastníkom, pretože ho prétor ochránil pred žalobou o vrátenie veci podľa civilného práva (rei vindicatio) a zároveň mu priznával publiciánsku žalobu (actio Publiciana), ktorou mohol vec požadovať.[8]:159an

Vlastnícke právo sa odlišovalo od držby ako faktickej moci nad vecou, ktorá bola v niektorých prípadoch chránená interdiktmi. Nerušená držba tak v niektorých prípadoch mohla byť ochránená aj pred vlastníkom veci. Rímski právnici rozlišovali viacero druhov držby podľa dobromyseľnosti, vadnosti a oprávnenosti. Len civilná držba (držba na základe právom uznaného dôvodu), ktorá bola zároveň dobromyseľnou mohla viesť k vydržaniu vlastníckeho práva k veci (usucapio).[8]:164an

Salvius Iulianus, socha, Palazzo di Giustizia, Rím, Taliansko

Medzi obmedzené „vecné práva“ k cudzím veciam patrili najmä záložné práva (ručný záloh pignus alebo z gréckeho prostredia prevzatá hypotéka, ktorá nevyžadovala odovzdanie založenej veci). Osobitnú kategóriu vecných práv k cudzej veci tvorili služobnosti, ktoré sa členili na pozemkové (servitutes praediales) a osobné (servitutes personales). Oprávnenie k pozemkovej služobnosti voči tzv. slúžiacemu pozemku vyplývalo z vlastníctva panujúceho pozemku. Medzi pozemkové služobnosti patrili cestné práva (prechodu, prejazdu a hnania dobytka), vodné práva (čerpanie vody a vedenie vody právo pastvy, právo mať chatu či rôzne ťažobné práva (ťažiť piesok, kameň, drevo). Tieto všetky sa nazývali aj služobnosťami poľnými (vidieckymi). Pozemkovými služobnosťami však boli aj služobnosti mestské (domové), ako napríklad zákaz stavby nad určitú výšku, právo odkvapu či zákaz imisií.[8]:220an Medzi osobné služobnosti patrili ususfructus (požívacie právo), usus (užívacie právo), habitatio (právo bývania v cudzom dome) a operae servorum vel animalium (právo využívať cudzích otrokov a zvieratá).[8]:222an

Záväzkové právo

[upraviť | upraviť zdroj]
Bližšie informácie v hlavnom článku: Rímske záväzkové právo

Záväzkové právo prešlo v období rímskeho práva značným vývojom od raných predstáv zodpovednosti za zavinenie, ktorá bola založená na princípe pomsty, neskôr talionovom princípe („oko za oko“) až nakoniec na princípe vykúpenia sa zo zodpovednosti (liberatio). Prechodným inštitútom bolo nexum ako akási forma pôžičky pri ktorej dlžník ručil vlastnou osobou (v dôsledku čoho mu hrozilo zotročenie). Záväzkové právo bolo charakteristické postupným uvoľnovaním formalizmu, až sa nakoniec stalo spoľahlivým základom moderných zmluvných typov, akými sú kúpna zmluva, zmluva o dielo, nájomná zmluva, príkazná zmluva či spoločenská zmluva. Klasickí rímski právnici rozlišovali dve hlavné kategórie záväzkov podľa toho, či vznikli z deliktu (protiprávneho konania) alebo zo zmluvy (kontraktu). Týmto dvom základným druhom boli podobné kvázidelikty (bezdôvodné obohatenie) a kvázikontrakty (konanie bez príkazu – negotiorum gestio). Významné bolo rozlišovanie zmlúv na reálne a konsenzuálne podľa toho, či bolo pre uzavretie kontraktu potrebné prevedenie vlastníctva k určitej veci (datio), ako tomu bolo napríklad pri pôžičke (mutuum). Civilné rímske právo poznalo štyri delikty: krádež (furtum), násilnú lúpež (rapina), poškodenie majetku a urážku (iniuria, verbálne alebo fyzické napadnutie). Krádež bola riešená aj súkromnoprávne: odčerpaním protiprávne nadobudnutého majetku a zaplatením pokuty. Škodu na majetku upravoval zákon Lex Aquilia, ktorý položil základy moderných právnych teórií kauzality.[10] Oblasť záväzkov čiastočne ovplyvnila aj grécka prax (napr. Lex Rhodia de iactu).

Dedičské právo

[upraviť | upraviť zdroj]
Bližšie informácie v hlavnom článku: Rímske dedičské právo
Testament Aula Quintilia Prisca vyrytý do skaly, Ferentino, Taliansko

Dedičské právo bolo jednou z najkomplexnejších a najzložitejších oblastí rímskeho práva. Mohol za to zložitý a rozsiahly vývoj dedičských inštitútov i dualizmus civilného dedičského práva a prétorského dedičského práva (ktoré bolo založené na udelení držby pozostalostných vecí – bonorum possessio). Rímske právo poznalo dva dôvody, pre ktoré mohol byť niekto povolaný k dedeniu (tzv. delačné dôvody): dediť bolo možné buď zo zákona alebo z testamentu, pričom až na výnimočné situácie (porušenie povinného podielu neopomenuteľného dediča) nikdy nie z oboch titulov naraz. V prípade testátneho dedenia bolo potrebné prijatie dedičstva (neformálna adícia, prípadne cretio), v dôsledku čoho rímske právo poznalo inštitút ležiacej pozostalosti (hereditas iacens). Kto sa raz stal dedičom – t. j. podľa situácie nastala adícia alebo delácia spojená s prechodom majetku – nemohol túto pozíciu stratiť (zásada semel heres, semper heres). Dedič (heres) bol v rímskom práve univerzálnym nástupcom zosnulého (Gai. D. 50,16,24): vstupoval do všetkých jeho práv a povinnosti, pokiaľ boli prenosné. Až do Justiniánových čias sa tomuto následku dalo vyhnúť iba neprijatím dedičstva, hoci nutní dedičia (heredes necessarii) dedičstvo odmietnuť nemohli. Justinián I. zaviedol tiež tzv. beneficium inventarii, podľa ktorého dedič v prípade inventarizácie zdedeného majetku zodpovedal iba do výšky zdedeného majetku.[8]:139an

Pri intestátnom (zákonnom) dedení boli v raných dobách ako prví oprávnení vlastní dedičia zosnulého (sui heredes): teda tí, ktorí boli v jeho moci (potestas alebo manus), v čase keď zomrel a ktorí boli od tejto moci po jeho smrti oslobodení. Ak títo dedičia nededili, dedili najbližší agnáti (vzťahy v mužskej línii pôvodu), a ak nebolo agnátov, dedili iní členovia rodu (gentiles). Neskoršie reformy postavili emancipované deti (deti oslobodené od potestas zosnulého) na rovnakú úroveň s deťmi pod potestas a postupne poskytli pozostalému manželskému partnerovi (v manželstve bez manus) väčšie dedičské práva. Za Justiniánových čias sa nakoniec začalo preferovať dedenie v rámci pokrvného príbuzenstva (kognáti).[8]:139an

Rímske právo poznalo v priebehu svojho vývoja značné množstvo druhov závetov (G. 2,101an) : kalátny testament, testamentum in procintu (v šíku), testamentum per aes et libram, civilný testament, prétorský testament, vojenský testament či rôzne iné nepravidelné testamenty. Sloboda testovania nebola neobmedzená: dedičské právo nadväzovalo na osobný status a rímske občianstvo, pričom poručiteľ bol povinný zanechať určitú časť svojho majetku svojim deťom a v niektorých prípadoch potomkom a bratom a sestrám (falcidiánská kvarta). Po ustanovení univerzálneho sukcesora (dediča) mohol poručiteľ ustanoviť singulárnych sukcesorov: odkazovníkov (legatarii), ktorým odkázal konkrétnu veci či právo. V prípade, ak sa designovaná osoba stala dedičom (prijala dedičstvo), získali čakateľské právo k odkázanému majetku (cies cedens). Dies veniens (okamih, v ktorom odkazovník nadobudol samotný odkaz) nastal v bežnom prípade prijatím dedičstva dedičom, inokedy (neskôr) nastával v okamihu splnenia odkladacej podmienky po prijatí dedičstva dedičom (spolu s dies cedens). Podobne ako pri testamentoch, aj pri odkazoch rozlišovalo rímske právo viacero druhov: vindikaný odkaz, damnačný odkaz, legatum sinendi modo, legatum per praeceptionem (G. 2,192). Odkazom podobným inštitútom bol fideikomis (fideicommissum), ktorým sa poručiteľ obracal na osobu, ktorá nejakým spôsobom profitovala z jeho pozostalosti, aby poskytla nejakú výhodu tretej osobe. Fideikomis tak pomáhal prekonávať formalizmy rímskeho dedičského práva (napr. dedičskú nespôsobilosť) a ktorý sa ako právne záväzný vyvíjal od čias cisárstva. Rímske právo poznalo tiež darovanie pre prípad smrti (donatio mortis causa).[8]:139an

Medzi inštitúty rímskeho dedičského práva patrili vydedenie, kolácia (započítanie), dedičská substitúcia (najmä substitutio vulgaris; okrem toho substitúcia singulárneho sukcesora), podmienky (condiciones, napr. cautio Muciana) a príkazy (modi). Medzi procesné prostriedky v oblasti dedičského práva patrili hereditatis petitio, querela inofficiosi testamenti a interdictum Quorum bonorum.[8]:139an

Civilné procesné právo

[upraviť | upraviť zdroj]
Bližšie informácie v hlavnom článku: Rímsky civilný proces

V rámci rímskeho civilného procesu sa rozlišujú tri fázy: legisakčný proces, formulový proces a mimoriadný (kogničný) proces. Legisakčný proces bol charakteristický nezmeniteľnými formulami legisakčných žalôb, ktoré nebolo možné meniť. Bol teda prísne formálny a zmena čo i len jedného slova znamenala stratu sporu. Legisakčnými žalobami boli: legis actio per sacramentum, legis actio per iudicis arbitrive postulationem, legis actio per condictionem, legis actio per manus indicionem a legis actio per pignoris capionem. Konanie malo dve fázy: in iure a apud iudicem. V prvej sa strany dostavili k úradníkovi, ktorý zistil stav veci, a v prípade, ak žalovaný odmietal žalobcov nárok, uskutočnilo sa vo fáze apud iudicem dokazovanie a rozhodnutie sudcu. Vyspelejší formulový proces sa vyvinul na základe impéria magistrátov, najmä z činnosti cudzineckého prétora. Pôvodne existoval povedľa legisakcií, až ich nakoniec úplne nahradil v 2. storočí pred Kr. Konanie malo dve časti: in iure a apud iudicem, pričom najprv (ak sa stotožnil s návrhom), udelil prétor žalobcovi žalobnú formulu (štádium in iure) a následne sa vec na základe udelenej formule dokazovala pred sudcom z radov rímskych občanov (štádium in iudicio). Príkladom formule je: Mimoriadny (extraordinárny, kogničný) proces riadil priamo prétor alebo neskôr cisársky úradník, a hoci proces vznikol už v časoch neskorej republiky, jeho význam stúpol v poklasickom (cisárskom) období.[4]:127 – 131

Recepcia rímskeho práva

[upraviť | upraviť zdroj]
Bližšie informácie v hlavnom článku: Recepcia rímskeho práva

Glosátori a komentátori

[upraviť | upraviť zdroj]
Bližšie informácie v článkoch: Glosátori a Komentárori
Corpus iuris civilis: Digesta Iustiniani Infortiatum s Glossa ordinaria od Accursia, Venezia: Baptista de Tortis, 1495

Znovuobjavenie Digesta Iustiniani okolo polovice 11. storočia a spôsob myslenia v stredovekej scholastike, vytvorili základy nového vedeckého prístupu k právu. Škola glosátorov, ktorú založil Irnerius (asi 1060 – 1140) v Bologni a v ktorej pokračovali tzv. štyria doktori – quattuor doctores: Martinus († asi 1166), Bulgarus († 1167), Hugo (†1166 – 1171) a Jacobus († 1178), vysvetľovala text Corpus iuris civilis poznámkami na okrajoch (okrajové glosy) alebo medzi riadky (interlineárne glosy). Glosami glosátori vysvetľovali pojmy a analyzovali, vysvetľovali a porovnávali rozhodnutia.[2]:26 Rozpory riešili glosátori diferenciáciou (distinctio), rozšírením alebo obmedzením rozsahu aplikácie. Vedeckými metódami, najmä abstrakciou, vytvorili glosátori z kazuistických prípadov rímskeho práva všeobecné právne princípy, ktoré výrazne ovplyvnili moderné právo. Z neskorších glosátorov vynikali Rogerius († 1162), Placentinus († 1192), Bassianus († 1197) a predovšetkým Azo († 1220). V 13. storočí zhrnul tieto komentáre do Glossa ordinaria právnik Accursius (asi 1182 – 1260).[11]:13[2]:26 V praxi sa najmá v Nemecku presadila zásada „quidquid non agnoscit glossa, non agnoscit curia“ („čo nepozná glosa, nepozná ani súd“).[11]:13

Corpus iuris civilis: Codex Iustinianus s Glossa ordinaria od Accursia, prvá strana z tlačeného vydania: 1488, Norimberg; dnes: Library of Congress, Washington D. C., USA, Goff J-581

V 13. až 14. storočí sa začal v Taliansku (Bologna) a neskôr aj vo Francúzsku (Montpellier a Orléans) rozvíjať nový prúd recepcie rímskeho práva: komentátorská škola. Komentárori písali rozsiahlejšie práce ku Corpus iuris civilis, respektíve k jeho jednotlivým častiam. Osobitne významnými komentárormi boli Bartolus de Saxoferrato (1314 – 1357) a Baldus de Ubaldis (1327 – 1400), ďalšími predstaviteľmi boli Cino da Pistoia (1270 – 1336), Paulus de Castro (okolo 1360 – 1441) či Johannes de Imola (okolo 1370 – 1436). Zásluhou glosátorov a komentátorov sa sformovala novodobá právna veda založená na abstraktných a systematicky tvorených pojmoch (právnická terminológia), boli položené základy medzinárodného súkromného práva. V dielach komentátorov zároveň badať uplatňovanie rímskeho práva dobovým spôsobom. Nové právne inštitúty, aj keď nemali oporu v starovekom rímskom práve, boli vysvetlené textami z Corpus iuris civilis alebo z glosy. Rozvinulo sa tak európske ius commune, všeobecné učené právo, ktoré vzniklo zlúčením princípov rímskeho a kánonického práva v Taliansku. Študenti z univerzít v severnom Taliansku následne po zisku titulu doctor utriusque iuris (doktor oboch zákonov) prinášali ius commune aj do Svätej ríše rímskej, Francúzska či (v obmedzenejšom rozsahu) do Strednej Európy.[12][2]:27

Právny humanizmus, mos galicus a holandská škola

[upraviť | upraviť zdroj]
Bližšie informácie v článkoch: právny humanizmus a Mos galicus

Rozvoj humanizmu sa dotkol aj štúdií rímskeho práva – vznikla humanistická alebo elegantná jurisprudencia. Jej priekopníkmi boli predovšetkým Andreas Alciatus (1492 – 1550) v Itálii, Ulrich Zasius (1461 – 1535), a Gregor Haloander (1501 – 1531) v Nemecku a Jacobus Cuiacius (1522 – 1590), Hugo Donellus (1527 – 1591) vo Francúzsku. Práve vo Francúzsku (na univerzite v Bourges) dosiahla humanistická jurisprudencia najväčší rozkvet (mos gallicus). Popredným humanistom bol aj Antonius Faber (1557 – 1624), ktorý ako prvý rozvinul kritiku justiniánskych interpolácií či Dionysius Gothofredus (1549 – 1622), prvý vydavateľ Corpus iuris civilis (Ženeva, 1583), a jeho syn Jacobus Gothofredus (1587 – 1652), ktorý vydal Codex Theodosianus. Váčšina francúzskych humanistov patrila k reformovanej cirkvi a pre prenasledovanie hugenotov musela v roku 1572 krajinu opistiť. Azyl našli hugenotskí emigranti v Holandsku, kde vytvorili nové centrum humanistickej právnej vedy. S holandskou školou sa v 16. a 17. storočí humanistická jurisprudencia spájala s praktickými potrebami. Je predstaviteľmi boli napríklad Johanis Voet (1647 – 1714) či Cornelis van Bynkershoek (1673 – 1743). Z holandského prostredia pochádzal tiež jeden zo zakladateľov novovekej prirodzenoprávnej vedy, Hugo Grotius (1583 – 1645).[11]:13 – 15

Prirodzenoprávna škola a usus modernus pandectarum

[upraviť | upraviť zdroj]
Bližšie informácie v článkoch: Prirodzenoprávna škola a Usus modernus pandectarum

Ius commune vstúpilo do platnosti vďaka svojej intelektuálnej autorite a písomnej forme prostredníctvom súdneho zvyku a zvyku (usu receptum). Táto recepcia priniesla do Nemecka nielen samotné rímske právo, ktoré sa ďalej rozvíjalo na talianskych univerzitách, ale aj judikatúru ius commune, dogmatiku glosátorov a komentátorov, ktorých spôsob myslenia sa uplatnil aj v miestnych partikulárnych zákonoch. Výsledkom bolo splynutie rímskeho práva, kánonického práva a prvkov partikulárneho práva spojené s ich neustálym ďalším vývojom. Hoci v tejto ére staršieho obyčajového práva (16. – 18. storočie) nebolo možné prekonať fragmentáciu nemeckého práva, vtedajšia prax rímskeho práva (usus modernus pandectarum) viedla k vedecky podloženým právnym systémom, ktoré boli riadené univerzitným systémom vzdelávania súkromného práva. Záujmom tohto obdobia nebolo historické rímske právo, ale tie jeho normy, ktoré boli považované za platné pre ich prirodzenosť a racionalitu. Na tomto základe mohli koncom 18. a začiatkom 19. storočia vzniknúť veľké kodifikácie založené na racionálnej teórii prirodzeného práva v Prusku (ALR, 1794), Francúzsku (Code civil, 1804) a Rakúsku (ABGB, 1812). Obyčajovým učeným právom bol ovplyvnený aj návrh kodifikácie súkromného práva v Rakúsku, Codex Theresianus (1766). Kým v Rakúsku prestalo platiť obyčajové právo v roku 1812, v Nemecku zostalo v platnosti až do roku 1900.[2]:27an[11]:15

Historickoprávna škola a pandektistika

[upraviť | upraviť zdroj]
neznámy autor, Friedrich Carl von Savigny, maľba na plátne, 19. storočie
Bližšie informácie v článkoch: historickoprávna škola a Pandektistika

Ako humanistický protipól ku škole prirodzeného práva založil Friedrich Carl von Savigny (1779 – 1861) na začiatku 19. storočia historickú školu práva s cieľom návrat k rímskemu právu v Corpus iuris civilis. Savignyho nástupcom bol Gregor Friedrich Puchta (1789 – 1846). Historizujúci prúd bol spojený s vedeckým pozitivizmom, ktorý sa snažil logicky budovať a systematicky budovať právo (pandektizmus), čo trvalo ovplyvnilo aj formovanie (nemeckej) právnickej terminológie. Podľa pandektistov sa mal na základe Corpus Iuris Civilis vytvoriť jednotný systém súkromného práva. Pandektný systém súkromného práva tak rozlišoval všeobecnú časť, záväzkové právo, vecné právo, rodinné právo a dedičské právo. Panektistika tiež pokračovala vo formovaní všeobecných právnych zásad a pojmov. Pandektistika bola bohatá na ucelené a systematické súhrnné prezentáciie rímsko-právnej látky: v učebniciach zvyných Pandekty – nem. Pandekten (naposledy od Bernharda Windscheida; 1817 – 1892). Významný vplyv malo pandektistické učenie v nemeckom občianskom zákonníku BGB z roku 1900.[2]:27an[11]:15

Stredná Európa

[upraviť | upraviť zdroj]

Na rozdiel od románskych a germánskych krajín, v Strednej Európe recepcia rímskeho práva vo vlastnom význame slova neprebehla. Možno sa však stretnúť s pozvoľným prenikaním rímsko-právnych inštitutov, argumentácie či právnickej terminológie do lokálnej latinčiny a miestnych jazykov. Tento proces prebiehal osobitne v mestskom prostredí a na cirkevných súdoch. O čosi pozitívnejšie prostredie pre preberanie rímskeho práva existovalo v českých krajinách, ktoré boli súčasťou Svätej ríše rímskej, hoci i v Českom kráľovstve badať odpor miestnej šľachty proti právu oslabujúcemu jej postavenie. Výučba práva na mietnych univerzitách (Karlova univerzita) sa síce zameriavala na kánonické právo, no istú znalosť rímsko-právnych základov od absolventov možno očakávať, keďže oba systémy boli v stredoveku prepojené (Ecclesia vivit lege Romana). Vplyv bolo badať najmä v dedičskom, prípadne záväzkovom práve.[13] Vplyv rímskeho práva v Uhorsku (kde platilo najmä obyčajové právo), bol najmä terminologický (latinčina). Napriek uvedenému pôsobilo v Strednej Európe niekoľko právnikov zaoberajúcich sa aj rímskym právom: v Čechách Kryštof Kyblín (17. storočie) a F. J. Gross (18. storočie), na Slovensku Ján Jozef Rendek z Rovného (1. pol. 18. storočia). Silná romanistická škola vznikla ako následok germanizačného tlaku a repolonizačného ohlasu v 18. a 19. storočí v Poľsku. Patrili do nej Jan Wincenty Bandtkie (1783 – 1846), Wacław Aleksander Maciejowski (1792 – 1883), Józafat Zielonacki (1818 – 1884), Fryderyk Zoll starší (1834 – 1917), Leonard Piętak (1841 – 1909), Ferdynand Zródlowski (1843 – 1894), Ignacy Koschembahr-Łyskowski (1864 – 1945), Leon Piniński (1857 – 1938), Marceli Chlamtacz (1865 – 1948) či Stanisław Wróblewski (1868 – 1938).[11]:16

Referencie

[upraviť | upraviť zdroj]
  1. a b c d e f g h i j k GREGOR, Martin. Základy rímskeho práva: Historický úvod, pramene a subjekty. Praha : Leges, 2022. 262 s. ISBN 978-80-7502-598-2.
  2. a b c d e f g h i j k l m n o p q r s APATHY, Peter; KLINGENBERG, Georg; PENNITZ, Martin. Einführung in das römische Recht. 7., verbesserte und ergänzte Auflage. Wien : Böhlau Verlag, 2022. 320 s. ISBN 978-3-205-21610-0.
  3. WINIGER, Bénédict. Droit romain. In: Dictionnaire historique de la Suisse DHS [online]. Bern: Historisches Lexikon der Schweiz, [cit. 2024-07-06]. Dostupné online.
  4. a b c d e f g h i j k l m BALÍK, Stanislav; BALÍK, Stanislav ml. Rukověť k dějinám římského práva a jeho institucí. 3. rozš. vyd. Plzeň : Aleš Čeněk, 2010. ISBN 978-80-7380-256-1. S. 234.
  5. a b c d KOFANOV, Leonid Ľvovič. Rimskoje pravo. In: Boľšaja rossijskaja enciklopedija. Moskva : Naučnoje izdateľstvo Boľšaja rossijskaja encyklopedija, 2015. [Cit. 2024-07-06]. Dostupné online.
  6. a b c KINCL, Jaromír; URFUS, Valentin; SKŘEJPEK, Michal. Římské právo. Praha : C. H. Beck, 1995. 408 s. ISBN 80-7179-031-1.
  7. a b KELLY, Joseph I. Law, Roman. In: The Catholic Encyclopedia. Vol. 9. Laprade – Mass. New York : Robert Appleton Company; The Encyclopedia Press, 1912. [Cit. 2024-08-01]. Dostupné online. S. 79 – 89.
  8. a b c d e f g h i j k l m n o p q r BLAHO, Peter; HARAMIA, Ivan; ŽIDLICKÁ, Michaela. Základy rímskeho práva. Bratislava : Vydavateľstvo Manz, Vydavateľské oddelenie PF UK, 1997. 483 s. ISBN 80-85719-07-X, 80-7160-086-5.
  9. DE JONG, Hylkje. Using the Basilica. Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte: Romanistische Abteilung (Berlin: De Gruyter), 2016, roč. 133, s. 286 – 321. ISSN 0323-4096.
  10. Roman law. In: Encyclopaedia Britannica [online]. Britannica, [cit. 2024-07-06]. Dostupné online.
  11. a b c d e f Justiniánske Inštitúcie. Preklad BLAHO, Peter. Bratislava, Trnava : Iura Edition, 2000. 439 s. ISBN 80-88715-80-6.
  12. komentátori. In: Encyclopaedia Beliana. Zv. 9. Koks – Kraj. Bratislava : Encyklopedický ústav Slovenskej akadémie vied, 2021. Dostupné online. ISBN 978-80-970350-3-7. S. 126.
  13. ČERNÝ, Miroslav. Recepce římského práva (středověk). In: Encyklopedie českých právních dějin. Ed. Karel Schelle Jaromír Tauchen. Sv. X. R – Říš. Plzeň – Ostrava : Aleš Čeněk – KEY Publishing, 2017. ISBN 978-80-7418-277-8. S. 84 – 96.

Ďalšia literatúra

[upraviť | upraviť zdroj]

Česká a slovenská literatúra

[upraviť | upraviť zdroj]

Učebnice (so všeobecnejším zameraním, výber)

[upraviť | upraviť zdroj]

Preklady primárnych prameňov do slovenčiny a češtiny

[upraviť | upraviť zdroj]

Cudzojazyčná literatúra (výber)

[upraviť | upraviť zdroj]

Rozsiahlu bibliografiu uvádza: .*HAUSMANINGER, Herbert; BLAHO, Peter; KLEŇOVÁ, Veronika. Praktické prípady z rímskeho práva. 5. rozšírené vydanie Plzeň : Aleš Čeněk, 2021. ISBN 978-80-7380-827-3. S. 297 – 328.

Iné projekty

[upraviť | upraviť zdroj]